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        濮陽商標注冊要有哪些特征的?

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        濮陽商標注冊要有哪些特征的?

        作者:濮陽潤亨知識產權代理有限公司 時間:2020-12-14 08:51:19

        作為一個商標,最主要的就是要吸引人的注意,商標也是要有一些特征的,今天,就給大家介紹濮陽商標注冊要有哪些特征的?商標要有哪些特征商標要有哪些特征:作為商標必須具備的三個基本特征是顯著性、商業性和專有性。

        (1)顯著性。顯著性是指商標能夠起到區別自然的特性。首先我們需要知道,商標就是區別商品來源或服務提供者的標志,所謂標志就是表明一種特征的記號,既為記號就應當是便于識別的。例如我們常見的交通標志、安全等、都具有簡潔、明了便于識別的特點,這種便于識別的特點就是標志的顯著性。商標作為一種標志必須具備顯著性。

        (2)商業性。商業性是指商標使用在商業活動中的標志,剛才我們例舉的交通標志,安全標志雖然也是標志,由于它不是商業活動中使用的標志,所以它不具有商標的性質。

        (3)專有性。專有性是指商標是由專一的企業所使用。有些標志雖然也是用在商業活動中,但由于不是專一企業所使用,因而不能區別商品的來源,所以不屬于商標。例如農藥商品上的劇毒標志(就是那個骷髏圖形),精密儀器的防潮等,雖然是屬于商業活動中使用的標志,卻不屬于商標。因為這些標志是企業公用的,同樣不具備區別商品來源的功能。

        根據商標注冊司法解釋,如果商標使用許可合同未報商標局備案,不影響該許可合同的效力。但當事人另有約定的除外。在確認商標使用許可合同的效力時,不因未辦理備案手續,就確認該使用許可合同無效;但當事人雙方在合同中約定辦理備案手續方能生效的,應當依據約定處理,確認該許可合同無效。

        沒有辦理備案手續的商標使用許可合同,不能對抗善意第三人,所謂善意第三人是指對該為辦案商標樹勇許可合同不之情的人。不能對抗,是指在先訂立的沒有辦理備案的商標使用許可合同的效力,不能抵抗善意第三人與注冊商標人之間就該商標在后所訂立合同的效力。也就是說,善意第三人的合法權益應當依法收到保護。

        比如,甲和乙簽訂和商標注冊使用許可合同,約定由方獨占使用該商標,但是沒有向商標局辦理備案。之后,甲方又和丙方簽訂了普通的商標樹勇許可合同,并向商標局辦理了備案。那么雖然甲方依據合同有權獨占使用商標,但由于其沒有備案,因此,不能依據與乙方簽訂協議要求確認乙方與丙方簽訂的合同無效。

        近年來,隨著人們商標保護意識的不斷提高,商標注冊量達到了一個新的高度。當人們想注冊自己已經使用了很長時間的商標名稱時,他們會發現自己已經被別人注冊了,但他們別無選擇,只能用“轉移”對方,并說服持有人將商標轉讓給你。

        還有一些申請者一經查詢、寄出,就絞盡腦汁想找出商標名稱,現在幾乎所有的申請者都注冊了相同或相似的名稱,自己的名稱核準成功率很低。為了避免商標被拒,為了不浪費時間,浪費申請費、浪費廣告費,只要一步到位,讓代理商為他們找到閑置商標,選擇他們想要的名稱,高價購買。需要提醒的是,一些私人商標交易,由于受讓人對商標缺乏了解,在轉讓人認為受讓人已經給了轉讓人錢而將商標注冊證交給受讓人時終止。

        事實上,該商標仍在轉讓人名下,未辦理商標轉讓手續。辦理商標銷售,必須到國家商標局辦理商標轉讓手續,使商標真正成為商標轉讓的開始,直至所有轉讓文件簽發完畢。目前,大約需要6-9個月。需要提供以下信息:商標同意轉讓證書(標準文件,未經許可不得更改內容和格式)注:以上文件需加蓋雙方公章除上述必要材料外,阿爾還建議受讓方簽訂商標銷售轉讓協議,并對本協議的內容做出公正的總結。協議中必須有一項條款:“轉讓人不得撤回商標轉讓”,以保證受讓人的權益。公證書也是為了保證商標轉讓的不可逆性。

        當然,這里也提醒所有的申請者,商標是企業品牌發展戰略的基礎?,F在商標注冊非常困難。請盡快注冊自己的品牌商標,以免以后想注冊時發現已經使用多年的商標名稱被他人使用。在我看來,商標保護是企業日常經營中使用最多的無形資產之一。一句話:商標注冊,你注冊還是不注冊,就越來越少,越來越難。做它,珍惜它。

        如果收到別人的警告函,說自己涉嫌侵犯他人專利,這時候不要慌張,要自信的進行一下幾項抗辯,才能真正的成功應對別人提起的專利侵權訴訟。成為專利侵權的被告不是可恥的,但是沒有積極的進行抗辯,就是一個笨被告的表現。專利侵權抗辯在遇到專利訴訟時,首先要想到的抗辯就是訴訟時效的抗辯。

        專利法第62條規定,侵犯專利權的訴訟時效為2年,自專利權人或者利害關系人得知或者應當得知侵權行為之日起計算。對于持續侵權的訴訟時效,《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第23條規定,權利人超過2年起訴的,如果侵權行為在起訴時仍在繼續,在該項專利權有效期內,人民法院應當判決被告停止侵權行為,侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算2年計算。

        一、專利合同抗辯專利合同抗辯,是指專利侵權訴訟的被告以其實施的技術是通過技術轉讓合同從第三人處合法取得為理由進行侵權抗辯。此抗辯理由不屬于對抗侵犯專利權的理由,只是承擔侵權責任的抗辯理由。技術轉讓合同的受讓方按照合同的約定實施受讓技術,侵犯他人專利權的,合同的轉讓方和受讓方構成共同侵權。在合同雙方作為專利侵權訴訟的共同被告時,除合同另有約定外,在確定責任時,應當由轉讓方首先承擔侵權責任,受讓方承擔一般連帶責任。

        專利侵權訴訟中的被告以合同抗辯的同時,要求追加合同的轉讓方為共同被告的,如果原告同意追加,則應當將合同的轉讓方追加為共同被告。如果原告堅持不同意追加,在合同的受讓方承擔侵權責任后,可以另行通過合同訴訟或仲裁解決合同糾紛。被告可以收集取得原告明示許可的證據,如許可合同、相關函件等,還可以收集得到原告默示許可的證據,例如,雖然沒有簽訂許可合同,但原告曾指導實施其專利技術。

        二、不視為侵權的抗辯我國專利法第63條,規定了不視為侵犯專利權的行為。

        1、專利權用盡的抗辯專利權用盡是指專利權人制造、進口或經專利權人許可制造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品出售后,第三人使用、許諾銷售或者銷售該產品的行為,不構成對專利權的侵犯。實踐中,需要注意的是:一是只有針對合法生產的專利產品才有窮竭,非法生產的產品不受此限。二是第一次銷售必須是合法銷售,即時經過專利權人或者是被他許可的人同意而合法的投入市場,而不是偷竊或者非法仿制而來的。三是進入流通領域后,窮竭的只是使用權、銷售權和許諾銷售權,制造權和進口權仍未窮竭。四是并非所有國家的專利法都明確承認專利權窮竭。

        2、先用權抗辯在訴訟主張先用權的條件:一是技術來源,技術必須是自己獨立研究開發的,或者是通過合法途徑從他人那里取得的。二是使用技術的時間和地域限制,即必須是在專利申請日之前已經進行,并在申請日前一直處于持續狀態,除非是由于不可抗力的原因而停止。在先的實施行為和準備行為必須是在專利權有效的領土范圍內進行。

        3、臨時過境的抗辯4、科研使用的抗辯三、在先的實施行為和準備行為。

        四、免賠事由的抗辯如果涉嫌侵權人是專利產品的使用者或者銷售者,涉嫌侵權人不知道該產品屬于侵權產品的,并能舉證證明產品具有合法來源的,可以提出自己只承擔停止侵權的責任,而免除賠償損失的責任。

        五、不構成侵權的抗辯在侵權訴訟中,當事人大部分情況下,都在爭論一個問題,就是被指控侵權的產品或者方法是否落入涉案專利的保護范圍。不構成侵權,是被告在侵權訴訟中最常見的抗辯。這就需要被告的法務人員、技術人員、及其聘請的律師,共同努力合理確定該專利權的保護范圍,并正確適用全面覆蓋原則、等同原則禁止反悔原則等專利侵權判定的原則證明自己的產品、方法或者外觀設計并沒有落入該專利的保護范圍。

        六、公知技術的抗辯即使涉嫌侵權人通過分析,認為自己實施的技術方案落入了涉案專利的保護范圍,但是涉嫌侵權人有證據證明自己實施的技術屬于公知技術的,仍可以提出公知技術的抗辯。

        七、濫用專利權抗辯獲取專利權的抗辯和宣告無效的抗辯、專利終止的抗辯、惡意申請的抗辯尋找證據:

        1、被控侵權人應當對現有技術進行全面的檢索和調查,尋找該專利缺乏新穎性和創造性的證據。專利檢索的范圍,包括世界各主要國家的專利文獻,有關技術領域的專業期刊等。對現有技術的調查,主要是調查各類產品的說明書、廣告、目錄等,以確定在專利申請日之前是否有同類產品在市場上銷售。

        2、應當審查涉案專利的專利文件,包括專利的授權文本,專利在申請階段、復審階段、無效階段等的各種專利文件,例如審查意見通知書、意見陳述書等原始文件,通過這些文件可以了解原專利申請審批過程中的修改和變動情況。

        八、被告之反訴“侵權人”將專利權人的專利權反訴無效或者將專利權人訴諸為另一案的被告,就是專利官司中的反訴。

        九、請求確認不侵權之訴專利法第63條第2款,為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,不承擔賠償責任。

         

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